Приведенное положение корреспондирует нормам законодательства Германии, согласно которым, если наследнику завещано несколько долей имущества в разных завещаниях, наследник не вправе принять наследство по одному завещанию и отказаться по другому, поскольку основание наследования является единым, если только сам завещатель не предоставил в завещании право наследнику принять по выбору одну из нескольких наследственных долей.
Следующее принципиальное положение закона: не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (пункт 2 статьи 1152 ГК РФ). Любое иное принятие ничтожно – например, принятие наследства по завещанию при условии отказа другого наследника от принятия наследства по закону.
И, конечно, нельзя не отметить, что акт принятия наследства – сугубо персонифицированный. Согласно пункту 3 статьи 1152 ГК РФ принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
В юридической литературе приведенное положение трактуется следующим образом. Принятие наследства – это акт индивидуальный, т. е. каждый наследник должен действовать в своих интересах. Соответственно, если наследников несколько, то принятие наследства одним из них не дает оснований делать какие-либо выводы относительно намерений остальных.
Отмечу, что иностранные граждане и лица без гражданства при наследовании по праву Российской Федерации (статья 1224 ГК РФ) принимают наследство в общем порядке. При этом в юридической литературе сформулирована позиция, согласно которой при решении вопроса о том, распространяется ли акт принятия наследства, совершенный за границей, на имущество, наследуемое по российскому праву и находящееся в России, российскому нотариусу следует руководствоваться, среди прочего, нормой абзаца первого пункта 2 статьи 1152 ГК РФ, т. е. считать такое имущество (наследство в соответствующей части) принятым.
Важно, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (пункт 4 статьи 1152 ГК РФ). Верховный Суд РФ в подтверждении приведенного положения разъяснил, что наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом).
Важно обратить внимание на еще один момент, связанный с регистрацией, на этот раз при наследовании транспортных средств (тем более что автомобиль фигурирует среди наследства господина Благоразумного, подлежащего наследованию по закону): отсутствие регистрации автомобиля на учете транспортных средств на момент смерти наследодателя не является препятствием к его наследованию. Именно к такому выводу пришёл Верховный Суд РФ, при вынесении решения по конкретному делу.
Спор, в результате рассмотрения которого Верховным Судом РФ был сделан подобный вывод, состоял в том, что нотариус отказал наследнику в выдаче свидетельства о праве собственности в порядке наследования на автомобиль, указав на то, что право собственности наследодателя на автомобиль не зарегистрировано в установленном действующим законодательством порядке. По данным паспорта автомобиль снят с учета до момента открытия наследства для отчуждения на территории Российской Федерации, свидетельство и регистрационные знаки сданы. После открытия наследства наследник подал заявление о его принятии. Поскольку нотариусу предоставлен только паспорт транспортного средства с отметкой о снятии автомобиля с регистрационного учета для отчуждения, а также согласно сведениям ГИБДД автомобиль снят с регистрационного учета 30 января 2010 г. |